בכל הנוגע לקביעה הראשונה – דעתי שונה. סעיף 42 (א) לחוק הירושה קובע ביחס לצוואה שיש בה הוראת יורש אחר יורש כי: "הראשון רשאי לעשות במה שקיבל כבתוך שלו, והשני לא יזכה אלא במה ששייר הראשון, אולם אין הראשון יכול לגרוע מזכותו של השני על ידי צוואה".
-
אין כל הגבלה על העברה מחיים ביחס לכל העיזבון שקיבל היורש הראשון. בצוואה ההדדית לא הוגבלה זכותו של הנותר בחיים לעשות ברכוש שקיבל מעיזבון בן זוגו ככל שיחפוץ ללא כל מגבלה. הצוואה ההדדית נערכה לפני שנחקק סעיף 8א לחוק הירושה בשנת 2005 ובע"א 10807/03 זמיר נ' גמליאל, פ"ד סב(1) 601 (2007) נקבע בדעת הרוב, כי גם כאשר מדובר בצוואה הדדית, רשאי הנותר בחיים להעביר בחייו את מה שירש לצד ג', כל עוד לא הוטלה כל מגבלה על כך בצוואה. כפי שנקבע בע"א 1182/90 שחם נ' רוטמן, פ"ד מו(4) 330, 337 (1992), במקום שהמצווה ציווה באופן של יורש אחר יורש, רשאי היורש הראשון – מבחינה משפטית – לעשות במה שקיבל כבתוך שלו, לרבות לכלות את נכסי העיזבון. בע"א 598/75 זבולון רזניק נ' נתן רזניק, פד"י לו(1) 749, 755 (1976) נקבע כי: "רוח כל צוואה כזאת ליורש לאחר יורש היא שהראשון ישמור על הנכסים במידת האפשר והמתחייב מן הנסיבות, להנאתו של היורש השני. אבל אין זאת אלא חובה מוסרית שאין בצדה חובה משפטית."
-
כב' השופט רובינשטיין ציין בבע"מ 9085/16 פלונית ואח' נ' פלוני (2.3.17) כי:
"וכשלעצמי – בגדרי תום הלב החופה על המשפט האזרחי הישראלי ... יתכן במקרים מסוימים שהדבר יהפוך לחובה משפטית, אם שלא בתום לב עשה היורש הראשון כדי להכשיל את זכאות היורש השני".
-
במקרה דנן, לא קיימת אף פגיעה בהסתמכותו של האב, מאחר שהאם לא העניקה למערער את מלוא זכויותיה בבית אלא רק מחצית מהן – את חלקה שהיה שלה מלכתחילה ואשר לא הגיע אליה כתוצאה מהצוואה ההדדית. האם לא סיכלה את רצון האב להעניק את חלקו בבית – מחצית - למשיב בלבד. אין כל הצדקה להגביל את זכותה של האם לעשות במחצית שלה בבית כרצונה גם אחרי פטירת האב והגבלה כזו פוגעת בזכות היסוד שלה להיות חופשיה לצוות כראות עיניו ברכושה.
-
לפיכך, לא היה כל פסול בהענקת מחצית מהזכויות בבית למערער ועצם עריכת הסכם המתנה היה חוקי. אף המשיב אישר בחקירתו שהאב לא הגביל את האם בצוואתו והאם יכולה היתה להעביר את הרכוש שירשה מהאב למי שתחפוץ (עמ' 123 שורות 23-25 ועמ' 147 שורות 4-12 לפרוטוקול מיום 25.2.18).
-
נותר לבחון את קביעתו השנייה של ביהמ"ש קמא: האם היתה לאם גמירות דעת לחתום על ההסכם?
-
ביהמ"ש קמא לא נימק בפסק הדין מדוע הגיע למסקנתו שלאם לא היתה גמירות דעת להעניק את המתנה למערער ולאחר בחינת הראיות אני סבור שיש להתערב בקביעה זו מהנימוקים שיפורטו להלן:
-
בע"א 7051/93 האפוטרופוס הכללי נ' איתן גולדברג (20.7.95) נקבע כי:
"אכן, בהיות המתנה חוזה חד צדדי, ובפרט כאשר המדובר במתנה במקרקעין חייבת להיות הבדיקה לגבי גמירת דעתו של הנותן קפדנית במיוחד... טיבן של מתנות שהן ניתנות בשעה שקיימת קרבה וחיבה בין המעניק למקבל... הקירבה האמורה יוצרת חזקה – כאשר המדובר ביחסי משפחה – ולפיה, העברה ללא תמורה נעשית מתוך כוונה להעניק למקבל את הנכס במתנה ((ע"א 3829/91 אבינועם וואלס נ' נחמה גת (טרם פורסם)). חזקת הכוונה, המונחת ביסודה של המתנה, מבוססת על ניסיון החיים ומשתנה בהתאם לנסיבותיו המיוחדות של כל מקרה. פועלה של החזקה בכך שהיא משיתה את הנטל לסתירתה ממקבל המתנה לטוען לבטלותה. נטל זה, אין להרימו בהטלת דופי גרידא, אלא יש להראות כי בנסיבותיו של העניין, הקניית המתנה משוללת כל הגיון".
-
בע"א 3601/96 עמית בראשי נ' עיזבון המנוח זלמן בראשי ז"ל, פ"ד נב(2) 582, 597 (1998) נקבע בנוגע לבחינת גמירת הדעת בהסכמי מתנה כי:
"כאשר דנים אנו בעסקת מתנה, המבחן האובייקטיבי-חיצוני אינו מאבד מתקפותו, אולם עלינו להביא בחשבון כי ההגנה על אינטרס ההסתמכות של מקבל המתנה פוחתת בעומדה אל מול הצורך לתת ביטוי לרצונו של נותן המתנה ... נוכח אופייה של העסקה החד-צדדית של מתנה, ישנה ציפייה סבירה שמקבל המתנה יעמוד על כוונותיו של המעניק ויוודא כי הגילוי החיצוני של רצונו משקף נאמנה את כוונתו הסובייקטיבית. והיה כי יתגלה פער בין כוונתו הסובייקטיבית למצג האובייקטיבי של המעניק יהיה זה מוצדק להגן על אינטרס ההסתמכות של מקבל המתנה רק כאשר המצג האובייקטיבי של כוונת המעניק הוא ברור וחד-משמעי. אכן, הבטחת ציפיותיו של מקבל המתנה הינה אינטרס ראוי להגנה, ומקובלת עליי ההלכה המושרשת כי את גמירת-הדעת יש להסיק, גם בחוזה מתנה, על סמך גילויה החיצוני של כוונת המתקשר. אלא שבחוזה מתנה יש להכיר בציפיותיו של מקבל המתנה כלגיטימיות רק כאשר הנסיבות והתנהגות הצדדים מצביעות בצורה ברורה וחד-משמעית על כוונתו של המעניק להתקשר בחוזה".
-
כשם שבחינת מצבו של מצווה שערך צוואה נערכת נכון למועד החתימה על הצוואה והיא נקודת הזמן הרלוונטית, כך נקודת הזמן הרלוונטית לבחינת מצבו של מעניק המתנה היא מועד הענקת המתנה (ע"א 1612-03 גרינפלד נ' בן צבי וולי (27.6.04)).
-
האם נבדקה ע"י פרופ' פניג ביום 21.8.14, כארבעה חודשים לאחר חתימתה על ההסכם, על מנת לבחון את כשירותה לחתום על תצהיר לחלוקת רכוש. בדיקתו של פרופ' פניג הוסרטה בחלקה הגדול, ובין היתר, נאמר בחוות דעתו כי: "הזיכרון המידי וזיכרון העבודה היו תקינים אך הזיכרון לטווח קצר (דקות אחרי הצגת החומר) היה פגום מאוד ... לגבי החתימה על המסמך לבן הצעיר, זכרה במעורפל שהוא החתים אותה על מסמך כלשהו, היא לא התכוונה לתת לו את הבית ברחוב ... במתנה אך אם החתים אותה שלא על דעתה היא רוצה לתקן את הטעות, שכן רצונה המפורש הוא לחלוקה שווה של ביתה ... היא חזרה על כך שגם אם חתמה היא לא התכוונה לכך ואם אכן חתמה על מסמך כזה הרי מדובר בטעות והיא רוצה לתקנה ... עמדה על דעתה וחזרה על רצונה המפורש שהבית ... יחולק שווה בשווה ... שכך היא חושבת שיעשה צדק לצדדים ושזהו רצונה..".
-
פרופ' פניג מצא בבדיקתו שהשיפוט ובוחן המציאות של האם תקין וציון בדיקת המיני מנטל שלה היה 20. לדבריו: "בשנים האחרונות יש כנראה ירידה קוגניטיבית שמתבטאת בעיקר בפגיעה בזיכרון לטווח קצר ובהתמצאות בזמן. מאידך, אין פגיעה בשיפוט החברתי ובהתנהלות החברתית. להערכתי היכולת של הנבדקת לקבל החלטות בקשר לרכושה לאור הבדיקה היא שמורה ... היא מבינה את משמעות החלוקה ... אין עדות לפגיעה בשיפוט".
-
צפיתי בסרטון של הבדיקה הממושכת שנערכה לאם ע"י פרופ' פניג ואכן, עולה בבירור כי האם היא בעלת יכולת הבנה והיא הביעה במפורש את רצונה להעניק את הבית לשני בניה בחלקים שווים. האם הסבירה שלמרות שלמערער יש משפחה ואף בית גדול ולמשיב יש רק בית קטן ואין לו ילדים, היא סבורה שיש לבצע חלוקה שוויונית. היא הסבירה במענה לשאלותיו של פרופ' פניג, כי כשהיא חתמה על ההסכם עם ב' היא סברה שמדובר על מחצית מהבית ולא על כולו.
-
פרופ' פניג נחקר בבית המשפט קמא והעיד כי: "היא היתה מאוד חד משמעית ... היא אמרה שהיא רוצה לחלק את הבית, את הרכוש שווה בשווה" (עמ' 95 שורות 7-17) והיא היתה בטוחה שלא רצתה לתת את כל הבית לב'.
-
זאת ועוד: העובדה שהמשיב עצמו החתים את האם על הסכם מתנה לפיו האם מעניקה לו את מלוא הזכויות בבית כמה שבועות לאחר שההסכם נחתם והאם אף חתמה על צוואה נוספת במשרד ב"כ המשיב בחודש יולי 2014, מלמדת שאף המשיב היה סבור שהאם כשירה לחלוטין לבצע עסקה משפטית שהרי אחרת, כיצד הוא סבר שיש תוקף להסכם שהיא חתמה עליו או לצוואה? ב' אישר בחקירתו שהוא לא סבור שהאם לא היתה כשירה במועד מתן המתנה ולטענתו היא היתה תחת השפעה ולחץ (עמ' 141 שורות 5-6) ואולם באותה עת "היא הבינה מה שאומרים לה" (עמ' 146 שורה 15).
-
אכן, בעדותה המוקדמת של האם שהתקיימה ביום 5.2.15 - כשמונה חודשים לאחר חתימתה על ההסכם - ניכר שהיא מבולבלת ואינה יודעת להשיב באופן ברור מה היא רוצה לעשות ברכושה. האם העידה שהיא לא זוכרת שרצתה להעביר מחצית מהבית לא' והיא לא זכרה שנפגשה עם עו"ד אברבנאל (עמ' 7 שורות 13-31). האם אמרה בעדותה שהיא חושבת שהבית צריך להיות מחולק בחלקים שווים בין הבנים ואולם היא אמרה כי: "אני לא רוצה עכשיו לקבוע מסמרות" (עמ' 8 שורה 8). לאחר מכן היא אמרה כי: "אני לא רוצה לתת לאחד יותר מהשני" (עמ' 10 שורות 18-19) ובהמשך היא אמרה כי: "אני לא יודעת. אני מבולבלת כבר ... איך אני חושבת לחלק אותו עכשיו? אני לא יודעת להגיד לך" (עמ' 13 שורות 29-30) ... "אני אוהבת את שני הבנים שלי, שניהם יקרים לי ואני לא יכולה לענות על זה עכשיו" (עמ' 14 שורות 1-2).
-
האם הרבתה לבכות בעדותה (מצוין כמה פעמים בפרוטוקול) והיא אמר בעדותה כי: "אני כבר הרבה דברים לא זוכרת" (עמ' 10 שורה 28) ... כנראה שהזיכרון שלי הרבה יותר גרוע ממה שאני חושבת" (עמ' 11 שורות 14-15). האם אמרה גם כי: "אין מה לדבר על זה שהרכוש שלי יעבור רק לב'. גם א' וגם ב' יודעים שהם יתחלקו ברכוש שלי" (שם שורות 19-20).
-
נראה כי זיכרונה של האם נחלש מאז שחתמה על ההסכם ותהליך הדמנציה החמיר. מאחר שכאמור יש לבחון את כשירותה במועד החתימה על ההסכם ולא עשרה חודשים לאחר מכן, לא ניתן להסתייע רבות בעדותה זו שלא יכולה ללמד על מצבה בתקופה הרלוונטית – חודשים אפריל – יולי 2014. יש גם להתחשב בכך שהאם היתה נתונה בלחץ רב במהלך בעדותה, כשהיא נתונה בתוך המחלוקת הקשה בין שני ילדיה שהתנהגותם הקשתה עליה מאוד. ניכר שהיא רצתה לשמור על ניטראליות והמעמד בבית המשפט היה קשה לה מאוד והלחיץ אותה.
-
לאחר חקירתה בבית המשפט, האם שכרה את שירותיו של עו"ד ימיני על מנת שייצג אותה בהליך ובכתב הגנתה שהאם הגישה ביום 9.3.15 ובתצהיר שצורף אליו, היא שבה על רצונה ששני הבנים יחלקו את הבית בשווה. האם כתבה בסעיף 4 לכתב הגנתה כי היא "העבירה לבנה א' את מחצית הזכויות בבית וכי העברה זו לבנה א' יש לקיים ולבצע". כמו כן, האם מעולם לא הודיעה שהיא מעוניינת לבטל את ההסכם ולא ביטלה אותו.
-
יצוין שפרופ' נוי שמונה ע"י ביהמ"ש קמא לבדוק את מצבה של האם לצורך מינוי אפוטרופוס, בדק אותה ביום 11.8.15 ומצא שהיא בלתי כשירה וזקוקה לאפוטרופוס. גם חוות דעת זו אינה רלוונטית, היות שהיא נערכה כשנה ורבע לאחר שהאם חתמה על ההסכם ובחוות דעת זו לא נבחן מצבה הקוגניטיבי במועד החתימה על ההסכם (ראו: עמ"ש 34790-10-20 ג.ל. נ' ס.ל. ואח' (10.6.21)).
-
עדות מהותית וחשובה שביהמ"ש כלל לא דן בה, היא עדותו של עו"ד אברבנאל שהכין את מסמכי המתנה והחתים את האם עליה בביתו של המערער. עו"ד אברבנאל הוא עו"ד עם וותק של כשלושים שנה ולדבריו: "ומה שהיא אמרה לי יותר מפעם אחת בלשון שלה כמובן ... שמה שהיא רוצה זה חצי חצי, שווה בשווה ... והיא פעם אחרי פעם אמרה לי שהיא רוצה חצי וחצי שווה בשווה" (עמ' 87 שורה 28 עד עמ' 88 שורה 2).
-
עו"ד אברבנאל העיד כי נפגש עמה ועם א' פעם נוספת במשרדו ביום 19.6.14 לצורך חתימה על תצהיר בדבר העדר חריגות בנייה ועל ייפוי כוח ולדבריו: "לא הייתי מעלה בדעתי לאשר בחתימתי שהסברתי ושהשתכנעתי שהיא הבינה אלמלא הייתי חושב כך". לדבריו, הפגישה הראשונה שנערכה בבית של א' ושבמסגרתה נחתם ההסכם נמשכה חצי שעה (עמ' 91 שורה 31) ולדבריו: "לא היה לאף אחד שום ספק שהיא הבינה על מה היא חותמת, היא רצתה בזה, היא אמרה לי פעם ועוד פעם, אני רוצה חצי חצי" (עמ' 92 שורות 30-32 ועמ' 93 שורות 6-8).
-
אכן, עו"ד אברבנאל הוא ידיד של המערער. יחד עם זאת, אין הדבר צריך לפגום בעדותו והתרשמותו הברורה ממצבה של האם ומכך שהאם הבינה היטב את משמעות ההסכם לאחר שהוסבר לה משמעותו וזה היה רצונה האמיתי בעת שחתמה עליו ועל ייפוי הכוח הבלתי חוזר לטובת א'.
-
בנוסף, מר פ', שהיה עד לצוואה ההדדית ואף עד לצוואת 2013, העיד שהאם רצתה לחלק את הבית בחלקים שווים בין שני בניה (עמ' 8 שורות 4-17). גם עדותו מחזקת את טענת המערער שבמועד שבו נחתם ההסכם – כשנה לאחר עריכת צוואת 2013 - האם רצתה להעניק את הבית בחלקים שווים לבניה. אני מודע לכך שבסיום עדותו מר פ' לפתע לא זכר את צוואת 2013 וסתר את עצמו (עמ' 20 שורות 10-13) ואולם מאחר שמדובר בעד שהיה בן כמעט מאה כשהעיד (שם שורה 18) ושנחקר ארוכות, הדבר לא פוגע לחלוטין בעדותו הברורה בפתח חקירתו.
-
כמו כן, המשיב לא הוכיח כלל שבמועד הענקת המתנה, האם היתה נתונה ללחץ או לכפייה מצד המערער. ניתן ללמוד מדבריה הברורים של האם לפרופ' פניג – שנאמרו ללא נוכחות המערער - כי עמדתה שהבית צריך להיות מחולק בין שני בניה בחלקים שווים, הובעה ללא כל לחץ וכפייה ושיקפו את רצונה העצמאי. ההקלטות שהגיש המשיב ושמהם הוא רצה ללמוד שהמערער לחץ על האם, נערכו בתקופה מאוחרת הרבה יותר והם אינם מלמדים דבר על מה שאירע במועד שבו נחתם ההסכם.
-
סיכומו של דבר: לא הוכח שהאם לא היתה כשירה לתת מתנה במועד נתינת המתנה והמשיב לא הוכיח את טענתו שאמו היתה בלתי כשירה לחתום על ההסכם או שיש פגם אחר בכריתת ההסכם.
-
לפיכך, אציע לחברותיי לקבל את הערעור, להורות על אכיפת ההסכם, על רישום מחצית מהזכויות בבית ע"ש המערער ועל מחיקת הערת האזהרה שנרשמה ע"ש המשיב בכל הנוגע למחצית מהזכויות בבית. כמו כן, אציע כי המשיב יישא בהוצאות ושכ"ט עו"ד בסך של 30,000 ₪ וכי הערובה תושב למערער על פירותיה, באמצעות ב"כ.

______________
נפתלי שילה, שופט
השופטת צילה צפת, סגנית הנשיא – אב"ד:
אני מסכימה.

______________
צילה צפת, שופטת סג"נ – אב"ד
השופטת עינת רביד:
אני מסכימה.

_______________
עינת רביד, שופטת
הוחלט כאמור בפסק דינו של כב' השופט נפתלי שילה.
פסק הדין מותר לפרסום בכפוף להשמטת הפרטים המזהים.
ניתן היום, כ"ט אדר א' תשפ"ב, 02 מרץ 2022, בהעדר הצדדים.

|
|

|
|

|
צילה צפת, שופט, סגנית הנשיא
אב"ד
|
|
עינת רביד, שופטת
|
|
נפתלי שילה, שופט
|